К 280-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.Р. ДЕРЖАВИНА
Статья посвящена 280-летию со дня рождения первого Министра юстиции России – Р.Г. Державина. Основная цель статьи – представить отдельные составляющие биографии (сведения из источников, опубликованных в 1845, 1871, 1874 гг.) Г.Р. Державина – первого Министра юстиции Российской империи, современника Екатерины Великой, удивительного поэта, прозаика и драматурга, певца Бога и Фелицы, видевшего М.В. Ломоносова и благословившего А.С. Пушкина, современника поэта и литературного критика А.П. Сумарокова и драматурга, основоположника русского сентиментализма В.А. Озерова, а также того, кто приветствовал новый век и юного царя – царственного внука Екатерины Великой. В статье нашли отражение периоды детства, юности, отрочества Г.Р. Державина, прослежены основные этапы его профессиональной деятельности. Были выбраны следующие методы исследования: анализ, формализация, сравнение, аналогия, конкретизация, обобщение, экспертные оценки, описание.
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
В данной статье автором выдвигается и последовательно обосновывается тезис о возможности использования древних ветхозаветных текстов Пятикнижия Моисея (Торы) в качестве источников информации о правовой культуре и законодательстве Древнего Египта. Для этого был выполнен обзор системы сформировавшихся на сегодняшний день источников документальных данных о праве и законодательстве Древнего Египта, представлены взгляды современных правоведов на источники древнеегипетского права, обозначена проблема острого дефицита аутентичных источников достоверных сведений о правовых аспектах жизни в Древнем Египте. Автор статьи предлагает дополнить данную область историко-правовых знаний результатами анализа древнееврейских повествований о жизни в Египте таких библейских персонажей, как патриарх Авраам, патриарх Иаков, праведник Иосиф, пророк Моисей, взяв за основу те из библейских свидетельств, что могут быть проверены и подтверждены данными, содержащимися в аутентичных древнеегипетских источниках. В первой части историко-правового исследования ветхозаветных свидетельств Моисеева Пятикнижия о праве Древнего Египта автор рассматривает сквозь призму знания древневосточного права известный библейский сюжет о путешествии патриарха Авраама в Египет, сопоставляет библейские данные с соответствующими сведениями, известными из древнеегипетской «Книги мертвых», древнеегипетских папирусов, надписей на каменных стелах и др.
Марксистская теория государства способна достоверно объяснить основания общественного развития, предлагая в качестве модели формационный подход, который является логической системой описания стадиальности развития истории и объяснения такого сложного явления, как государство в целостности. Марксистская теория государства где-то обогатилась, а где-то была подвергнута ревизии, что привело в ряде случаев к отказу от ее фундаментальных посылок. Сегодня назрела потребность в обобщении ключевых моментов марксистской теории государства в ее ортодоксальном ключе, т. е. таким образом, как это изложено трудах основателей – Карла Маркса и Фридриха Энгельса. С опорой на фундаментальные теоретические работы и с использованием диалектико-материалистической методологии, а также с применением системно-структурного и исторического методов в статье исследуется обусловленность переходов от формации к формации, раскрывается особый характер капитализма как стадии общественного развития, отличающий его от предшествующих формаций, опровергается строгий схематизм в смене формаций, ошибочно приписываемый основоположникам марксизма. В качестве результатов исследования приведены выводы об основных элементах марксистской теории государства, обобщены предпосылки, характеризующие вызревание в капиталистическом способе производства элементов, представляющих собой прогрессивные формы экономического общения следующих формаций, рассмотрена экономическая общественная формация в целом, сделаны выводы о природе социалистической формации и ее внутренних тенденциях.
В статье рассматривается философско-правовое определение категорий «свобода» и «договор» как составляющих элементов единой цивилистической категории «свобода договора». В первую очередь в статье обращено внимание на категории «свобода» и «договор», установлено их философско-правовое определение, которое в дальнейшем будет способствовать всестороннему определению и наполнению центрального для данного исследования понятия «принцип свободы договора». На основе анализа категорий «свобода» и «договор» авторы приходят к выводу, что договорная свобода – это понятие весьма относительное, в отличие от идеализируемой некоторыми философами абсолютной свободы, рассматриваемой в философском значении. Субъекты договора всегда пребывают в состоянии относительной свободы. Однако высшая степень диспозитивности в договорном праве выгодно отличает гражданско-правовую свободу договора от свободы в иных отраслях права, где субъекты, напротив, являются условно свободными или вовсе обязанными к заключению того или иного договора по причине императивного публично-правового регулирования. Гражданско-правовой договор подразумевает максимальную свободу для его сторон.
Статья посвящена исследованию правового обычая в отношениях по социальному обеспечению, где нагляднее всего раскрывается его специфика как формы права. С одной стороны, это обусловлено приматом публичных начал в праве социального обеспечения, что находит отражение в его предмете, методе и отраслевых принципах, с другой – особым характером социально-обеспечительных правоотношений, правовая природа которых неизменна даже в условиях постиндустриального общества, когда вопросы сохранения и дальнейшего повышения уровня социальной защищенности населения становятся определяющими в контексте достижения целей устойчивого развития. Актуальность темы продиктована необходимостью поиска оптимальных правовых решений для реализации целей и задач, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», главным образом в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». В связи с этим в статье представлены наиболее значимые проблемы реализации российскими гражданами права на социальное обеспечение по видам социального обеспечения (пенсии, социальные пособия, компенсационные выплаты и др.) и объему социального предоставления, а также выявлена роль правового обычая в ходе совершенствования норм российского законодательства о социальной защите и социальном обеспечении в контексте достижения национальных целей развития. В статье также представлен анализ материалов судебной практики, в частности решений высших судов, по делам о защите права граждан на социальное обеспечение.
В статье приведены основные результаты исследования современных проблемных вопросов, связанных с выявляемыми различиями между такими взаимозависимыми политико-правовыми понятиями как правовая культура и правосознание. Определены и резюмированы особенности современного концептуального подхода к вопросам формирования правосознания и воспитания правовой культуры в условиях формирующейся мультиполярности. В качестве основных методов познания при проведении исследования были использованы логический, сравнительный, эмпирический, аналитический, историко-правовой, описательный и другие методы. Научную новизну исследования составили следующие выводы: во-первых, возникает необходимость разделения таких понятий, как (1) индивидуальное правосознание, (2) общественное правосознание и (3) правовая культура; во-вторых, в современных условиях многополярного мира формирование правосознания происходит в многоуровневой среде, и изменения, происходящие в общественном сознании, в наибольшей степени соответствуют последующему видоизменению социальной структуры в новационной геостратегии; в-третьих, изучение правосознания фактически неотделимо от изучения формальных и неформальных социальных организаций (включая институты гражданского общества) и иного рода сил, управляющих правовой институциональной системой (правовой инфраструктурой) и многочисленными формами социального контроля, конкурирующими между собой.
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
Социальная цель уголовного преследования в России и назначения наказания за содеянное заключается в исправлении лица, совершившего преступление. Статья посвящена мониторингу состояния и динамики женской преступности в России и на территории Республики Коми через криминологическую и социально-демографическую структуру осужденных женщин, отбывающих наказание в исправительных колониях за социально вредные поступки. В качестве методов исследования авторами статьи были выбраны анализ статистических данных и сравнительный анализ данных. Выбранные методы позволяют зафиксировать срез реальности, выделить и отобразить тенденции противоправного поведения женщин в России на современном этапе времени, спрогнозировать процессы внутри такого сложного негативного социально-правового явления, как женская преступность. Наблюдается практически полное совпадение социального портрета российской преступницы на федеральном уровне с региональным при сопоставлении имеющихся данных по стране в целом и статистических данных региона (на примере Республики Коми), что подтверждает действие детерминирующих факторов, направляющих женскую преступность, которые произрастают из условий пребывания самих женщин в социуме. На 2022 г. в условиях демографического спада общая численность женщин в исправительных колониях России за различные виды преступлений достигла значения 28 361 человека. Доля женщин-преступниц, содержащихся в исправительной колонии ФКУ ИК-31 УФСИН России по Республике Коми, составила менее 1% (209 из 28 361 осужденных женщин) к общей численности осужденных женщин, содержащихся в исправительных колониях для женщин в России, за 2022 г. Сравнительный анализ социально-демографических характеристик осужденных женщин за этот же период в исправительных колониях России и в указываемой ИК-31 отражает пропорциональную взаимосвязь под влиянием негативных факторов социальной среды через проекцию показателей женской преступности на федеральном и региональном уровнях.
В статье рассмотрены некоторые проблемные вопросы, касающиеся сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Приводится статистика, которая свидетельствует о распространенности и тревожном характере этого негативного социального явления, имеющего разрушительные и долгосрочные последствия для его жертв. В ходе исследования были использованы методы теоретического анализа и обобщения научных источников, а также судебной практики. На основании использования метода причинно-следственного анализа исследованы детерминанты совершения насильственных половых преступлений в отношении несовершеннолетних, к основным из которых, по мнению автора, относятся распространенность в обществе таких негативных социальных явлений, как алкоголизация и наркотизация, деструктивное воздействие информационно-телевизионных сетей и сети Интернет, отсутствие должного контроля за несовершеннолетними со стороны взрослых. Подчеркивается необходимость комплексного и системного подхода при принятии превентивных мер, которые должны представлять собой совокупность мероприятий законодательного, организационного, образовательного и иного характера и иметь своей основной целью обеспечение состояния защищенности половой неприкосновенности подрастающего поколения. Делается вывод о том, что, только понимая характер последствий для несовершеннолетних совершенного в их отношении сексуального насилия и принимая эффективные превентивные меры, общество может обеспечить благополучное будущее своих самых молодых членов.
В статье рассматриваются основные цифровые технологии, детерминирующие специфику образования следов незаконного изготовления хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, а также неправомерного оборота средств и платежей. При этом обращается внимание на виды следов как специфической формы преобразования компьютерной информации, реализуемой в экономической сфере. Рассматриваются особенности таких материальных следов, которые преимущественно образуются в результате отсутствия непосредственного визуального контакта лиц, вовлеченных в противоправную деятельность. Местом нахождения виртуальных следов являются компьютерно-технические средства и телекоммуникационные сети. Указывается, что данные следы (в силу специфических свойств) достаточно длительное время могут оставаться в этих самых средствах и сетях, даже в тех случаях, когда предпринимаются активные действия, направленные на их уничтожение. При этом отмечается, что деятельность, направленная на уничтожение цифровых следов, порождает новые, аналогичные следы. В статье говорится об особенностях процессов, происходящих внутри компьютерно-технических средств и технологий, находящихся за пределами человеческого восприятия, специфике отображения указанных следов на материальных носителях, делающих следы пригодными для выявления, сбора, обработки и хранения.
В данной статье рассматривается основное предназначение национального уголовного законодательства и описываются предпосылки принятия нового Уголовного кодекса Кыргызской Республики в 2021 г. Аргументируется необходимость корректности, справедливости и обоснованности в применении Уголовного кодекса как инструмента уголовной юстиции. Особое внимание авторами уделено анализу недостатков нового Уголовного кодекса Кыргызстана – его пробелов и коллизий. Подчеркивается прослеживаемость бессистемных и разнонаправленных изменений и дополнений уголовного закона в реформах уголовного законодательства. Прогнозируется продолжение коррекции уголовно-правовой политики и действующего Уголовного кодекса, обосновывается значимость научного подхода, использования криминологической экспертизы и принятия во внимание требований, разработанных теорией криминализации и пенализации.
В рамках статьи автор поднимает целый ряд наиболее проблемных вопросов, связанных с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу. Признавая несомненную эффективность и необходимость рассматриваемой меры пресечения, автор вслед за другими исследователями делает вывод о необходимости оптимизация действующего законодательства, регламентирующего порядок применения заключения под стражу. Исследуя материалы правоприменительной практики, автор приходит к выводу, что достаточно часто заключение под стражу применяется в отношении лиц, совершивших преступления по неосторожности. По мнению автора, при избрании меры пресечения следует также учитывать форму вины при совершении преступления и применять заключение под стражу к неосторожным преступникам только в исключительных случаях. Автор также поднимает проблему избрания меры пресечения в отношении лиц, страдающих заболеваниями, исключающими возможность применения заключения под стражу. На примере материалов судебной практики автор показывает, что судьи ввиду отсутствия руководящей нормы избирают незаслуженно мягкие меры пресечения, которые не позволяют обеспечить интересы судопроизводства. Автор предлагает собственное видение решения данной проблемы.
В статье рассматриваются актуальные проблемы повышения эффективности доказывания в отечественном уголовном судопроизводстве в части использования возможностей оперативно-розыскных мероприятий и освещается научная полемика, имеющая место по этому вопросу. Автором анализируются теоретические и практические аспекты внедрения в сферу уголовно-процессуального доказывания элементов оперативно-розыскного характера. В работе рассматривается опыт отдельных стран как дальнего, так и ближнего зарубежья, где уже на протяжении длительного времени действенно функционирует институт негласных (тайных, специальных) следственных действий, проводится их сравнение со следственными действиями, предусмотренными Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и включающими негласные методы получения информации, отмечаются как общие, так и отличительные их признаки. Особое внимание в работе уделяется возможности реформирования уголовно-процессуального законодательства России путем закрепления в нем системы негласных следственных действий.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
В статье проанализированы существующие в настоящее время гражданско-правовые режимы вещных прав, обязательственных прав, исключительных прав с позиции возможного их применения в отношении виртуального (цифрового) имущества. Отмечено, что в российской доктрине с отсылкой на иностранные источники и зарубежный опыт предприняты попытки адаптировать концепцию вещного права к объектам виртуального мира. Вместе с тем некоторые отечественные исследователи придерживаются позиции, в соответствии с которой виртуальное (цифровое) имущество с учетом его правовой природы, нематериальной формы и существования исключительно в рамках определенной системы следует рассматривать в рамках интеллектуальной собственности. Признавая невозможность распространения на виртуальные объекты режимов вещного права и исключительных прав, в юридической доктрине также отмечается, что на цифровые объекты, возникающие и существующие исключительно в электронной форме, возникают цифровые права. В статье критикуется подход законодателя об отнесении цифровых прав к объектам гражданских прав и предлагается исключить из перечня объектов гражданских прав (ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации) цифровые права, одновременно включить в него непосредственно виртуальное (цифровое) имущество, распространив на него гражданско-правовой режим цифровых прав с учетом наполнения содержания последнего, без которого в настоящее время данная дефиниция имеет абстрактный характер.
Актуальность вопросов совершенствования законодательства о туризме в рамках Союзного государства обусловлена внешними и внутренними факторами развития экономики как России, так и Беларуси. В Российской Федерации в настоящий момент готовится большой пакет изменений в нормативные акты, регулирующие общественные отношения в сфере туризма, ввиду того, что туристическая отрасль затрагивает целый ряд отраслей права: гражданского, земельного, предпринимательского. Предстоит решить ряд правовых проблем, касающихся вопросов гармонизации норм, регулирующих туристскую деятельность в рамках Союзного государства. В статье рассматриваются возможные направления развития нормативного регулирования в области туризма, делается вывод о необходимости использования комплексного подхода к установлению законодательных основ туристской деятельности. Авторы исследуют шаги, которые предпринимают обе стороны Союзного государства в целях достижения общих целей по гармонизации законодательства в сфере туристической деятельности. Особое внимание авторами уделяется анализу законодательства Республики Беларусь.
В статье рассмотрены актуальные аспекты правового регулирования договора конвертируемого займа в России и Китайской Народной Республике. Отмечается, что в российском законодательстве не так давно был принят соответствующий федеральный закон, который урегулировал отдельные проблемные аспекты применения договора конвертируемого займа, что является положительным шагом на пути совершенствования практики его применения. В то же время в китайском законодательстве к настоящему времени договор конвертируемого займа не нашел своего нормативного закрепления и соответствующего признания, хотя фактически существуют все основания его применения. Методологическую основу проведения исследования для написания статьи составили логический, системный и формально-юридический (догматический) методы. Сделан вывод о том, что особую популярность в Китае в связи с существующими законодательными пробелами приобрели конвертируемые облигации, которые не могут отождествляться с договорами конвертируемого займа. В заключительной части статьи подчеркивается, что накопленный в России опыт регулирования конвертируемых займов может оказаться полезным для КНР.
Исследование было проведено с целью детального анализа роли и эффективности деятельности Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации как регулятора правового статуса инвестора. В статье проанализированы существующее правовое регулирование, цели и задачи деятельности комиссии. На основании проведенного анализа автором обозначены недостатки текущего правового режима деятельности комиссии, а также предложены изменения для повышения ее эффективности. Научная новизна исследования заключается в сформированных предложениях по изменению правового режима деятельности комиссии в будущем для повышения правовой защищенности инвесторов и инвестиционной привлекательности России. В частности, по мнению автора, представляется целесообразной передача ее функций по одобрению отдельных видов сделок/операций конкретному федеральному органу исполнительной власти, например, Министерству экономического развития Российской Федерации, Минфину или сразу нескольким различным федеральным органам исполнительной власти в зависимости от типа одобряемой сделки или операции.
Совмещение в правовом статусе Банка России функций потребителя и регулятора финансовых услуг, а также банковского надзора, является одной из причин возникновения конфликта интересов. Авторами проведен анализ антикоррупционных обязанностей, запретов и ограничений, установленных для служащих Банка России. Выделены основные особенности и структура антикоррупционных норм федерального законодательства и актов Банка России в части определения конфликта интересов и механизмов его разрешения. Выявлено, что в отличие от иных государственных органов специфичным для служащих Банка России является запрет на получение кредитов в коммерческих банках. Аргументировано, что для Банка России законодательством сформирован эксклюзивный режим, позволяющий самостоятельно устанавливать правила осуществления закупочной деятельности вне сферы независимого контроля. Такой режим обеспечивает конституционную независимость Банка России, необходимую ему для осуществления полномочий в сфере экономики, но одновременно ставит возможность обеспечения противодействия коррупции и другим злоупотреблениям в сфере закупок только в зависимость от поведения самого Банка России. В статье сформулированы рекомендации по совершенствованию системы запретов, ограничений и обязанностей служащих в Центральном банке Российской Федерации.
Институт привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц является механизмом защиты имущественных интересов кредиторов, справедливо рассчитывающих на компенсацию потерь вследствие неправомерных либо некомпетентных действий конкретных лиц, имеющих определенное влияние на деятельность должника. Являясь исключительной мерой правового характера, названный механизм довольно часто используется в делах о банкротстве, в том числе когда в качестве должника в деле участвует кредитная организация. Между тем практически каждое четвертое заявление о привлечении контролирующего кредитную организацию лица к субсидиарной ответственности остается без удовлетворения. Указанное обстоятельство свидетельствует о наличии системной проблемы в понимании тех основополагающих критериев, при наличии которых правоприменитель вправе – а в некоторых случаях обязан – реализовать рассматриваемый правовой механизм защиты прав кредиторов. В этой связи авторами предпринята попытка провести анализ юридической доктрины в целях определения понятия и сущности субсидиарной ответственности контролирующих лиц при банкротстве банков, а также изучить механизм привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц при банкротстве банков. Методологическую основу исследования составляет диалектический подход с присущими ему общефилософскими методами познания и законами диалектики. В качестве общенаучных методов исследования были использованы анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, обобщение, а также логический, исторический, системный, структурно-функциональный и сравнительный методы. Юридический анализ правовых явлений и категорий был осуществлен с применением специально-юридических методов: формально-юридического, сравнительно-правового, правового унифицирования, правовой аналогии.
В статье представлены основные формы реализации проводимой налоговой политики. В целях эффективной реализации задач налоговой политики государство использует различные налоговые инструменты, которые существенно отличаются друг от друга. Наиболее актуальным на данный момент направлением налогового контроля является комплексное администрирование налогового производства посредством организации системы федеральных центров обработки данных, функционирования системы управления рисками и проведение сравнительной характеристики сведений, представленных плательщиками, и данных их контрагентов. В свою очередь, рост числа международных операций требует совершенствования процесса управления налоговыми рисками во внешнеэкономической деятельности, в связи с чем учет тенденций цифровизации экономики позволит сформировать более гибкую систему налогообложения. Внедрение цифровых технологий в процесс налогового администрирования – основная задача, возникающая в ходе трансформации налоговой системы в условиях современной экономики и в процессе внедрения современных технологий, которые появляются по мере интеграции цифровой экономики и могут обеспечить прозрачность данного процесса в бюджетной системе государства в условиях «фронтального» сокращения расходов.
МЕЖДУНАРОДНОЕ И ИНТЕГРАЦИОННОЕ ПРАВО
В настоящей статье предпринята попытка исследовать и проанализировать международные коммерческие суды с точки зрения их структуы, функционирования и основных аспектов деятельности. Основной упор делается на сравнительное изучение различных моделей и подходов, используемых в мировых коммерческих судах, с учетом их эффективности, эффективности разрешения споров и степени привлекательности для участников. В данной статье обобщены основные характеристики нескольких международных коммерческих судов в Азии, на Ближнем Востоке и в Европе. Методологической основой данного исследования стал диалектический метод. В процессе работы использовались общенаучные и частно-научные методы научного познания, в частности описательный, формально-юридический, системный методы, метод анализа и некоторые другие. Их применение позволило исследовать вопросы, рассматриваемые в настоящей статье, целостно и всесторонне. В статье проанализированы различные аспекты процедур, правил и механизмов принятия решений в контексте международных коммерческих судов, а также их подходы к признанию и приведению в исполнение судебных решений. Автор подчеркивает значение и проблемы, связанные с такими судами, обсуждает их сильные и слабые стороны, предлагает рекомендации и направления для будущих исследований в этой области. Статья предоставляет комплексный обзор и анализ, который может быть полезен как для специалистов в области международного права, так и для тех, кто заинтересован в углубленном понимании функционирования международных коммерческих судов и их роли в решении глобальных коммерческих споров.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО
В статье изложены основные системные начала современного энергетического права как комплексной отрасли права, а также охарактеризованы актуальные тенденции его развития, к числу которых автор относит: 1) сближение подходов в рамках регулирования энергетического права с учетом взаимодействия стран в эффективных интеграционных форматах; 2) регулирование энергетических отношений с учетом низкоуглеродного тренда в мировой энергетике; 3) развитие регулирования отношений по использованию возобновляемых источников энергии; 4) создание правовых условий для развития водородной энергетики. Автор заключает, что современное энергетическое право представляет собой комплексную отрасль права, которая, сочетая элементы предмета и метода правового регулирования гражданского, административного права и ряда иных отраслей, обладает собственной спецификой, порождает новые регулятивные свойства в отношении очень широкого круга общественных отношений в сфере энергетики. При этом, по мнению автора, энергетическое право обладает особым объектом прав, по поводу которого складываются отношения – таким объектом является энергия.
Интеграционные процессы в современном мире активно развиваются, особенно в рамках евразийского пространства. В представленной статье раскрываются теоретические и практические аспекты унификации правового регулирования топливно-энергетического комплекса (ТЭК) как инструмента евразийской интеграции. Этот процесс предполагает согласование и стандартизацию нормативных актов, касающихся добычи, транспортировки и использования энергоресурсов в странах-участниках интеграционных объединений. Авторами проводится анализ неоднородных подходов к пониманию юридической природы унификации ТЭК. Делается попытка выявления основных признаков и особенностей унификации в праве стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности, внимание уделяется потенциальным проблемам и вызовам, которые могут возникнуть в процессе унификации правового регулирования в рамках евразийской интеграции. В работе предлагаются возможные варианты решения дискуссионных вопросов. Особое внимание уделено изучению норм ЕАЭС с помощью сравнительного исследования договора о ЕАЭС и международного договора между членами интеграции. В результате такой унификации достигается увеличение эффективности функционирования топливно-энергетического сектора, снижение административных барьеров для участников рынка, а также повышение конкурентоспособности в глобальном масштабе. Предметом исследования настоящей работы стали нормы международных договоров и нормы права ЕАЭС.
СПОРТИВНОЕ ПРАВО
В статье рассмотрены вопросы, связанные с правовым регулированием трудовых отношений в спортивной индустрии, а также с особенностями заключения, изменения и расторжения трудовых договоров в случае отстранения спортсменов и тренеров от участия в международных соревнованиях. Проведен анализ таких аспектов, как права и обязанности сторон трудовых отношений, возможные причины отстранения спортсменов и тренеров от участия в международных соревнованиях, процедура изменения и расторжения трудовых договоров в таких случаях, а также вопросы компенсации ущерба, возникшего в связи с отстранением от соревнований. Также в статье анализируются конкретные случаи отстранения спортсменов и тренеров от участия в международных соревнованиях и судебные решения по таким делам. Статья будет полезна специалистам в области спортивного права, работникам спортивных организаций и всем, кто интересуется правовыми аспектами трудовых отношений в спортивной индустрии.
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
В данной статье рассматриваются особенности российского законодательства, связанные с актуальными проблемами, которые возникают в момент заключения брачного договора и в процессе его реализации, а также с последствиями расторжения этого договора. Проводится анализ нормативно-правовой базы с целью внесения изменений в российское законодательство. В нашей стране, в отличие от Запада, брачный договор является новацией с плохо отработанным институтом (механизмом) применения, что не только осложняет работу на практике, но и приводит к оживленным спорам в области теории. Институт брачного договора является необходимым, перспективным инструментом регулирования имущественных отношений супругов, в том числе в случае расторжения брака и раздела совместно нажитого имущества, однако необходимо особое внимание со стороны российского законодателя к вопросам совершенствования его правового регулирования. На примере анализа судебной практики автор демонстрирует, насколько часто встречаются иски о признании брачного договора недействительным ввиду того, что закон не позволяет сторонам включить в брачный договор все желаемые условия.