СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ
В статье определены основные положения, роль, значение и характер теории социально-политической и юридической ответственности бизнеса в системе западной идеологии и политологии; рассмотрены различные периоды ее становления, развития и распространения, взаимосвязь с традиционными западными концепциями, в том числе с теорией корпоративного государства. Представлены основные виды теории корпоративной ответственности, такие как классическая (традиционная) и современная (менеджериальная), полная и ограниченная, внутренняя и внешняя, общая и частная, правовая и компенсаторская, а также иные широко распространенные, однако менее значимые разновидности теории социально-политической и юридической ответственности бизнеса в западной социологической и политологической литературе. Показаны способы применения рассматриваемой теории; сформулированы основные цели и назначение социальной и политической ответственности бизнеса. Также рассмотрены вопросы расширения социально-политической власти крупного бизнеса. Методика исследования построена на анализе и сопоставлении мнений различных западных социологов и политологов на тему теории социально-политической и юридической ответственности бизнеса, рассматривающих назначение данной теории с разных сторон.
В представленной статье автором определены основные направления и концептуальные подходы в сфере правового обеспечения надлежащего функционирования системы определения социальной кредитоспособности по законодательству Китайской Народной Республики, выявлены позитивные возможности и перспективы ее внедрения, а также юридической оптимизации регулятивных мер, направленной на снижение рисков, которые возникают и могут возникнуть в последующем, что способно повлечь за собой нарушение прав личности, прежде всего права на защиту персональных данных. Методика исследования основана на определении и конкретизации нарушений, учитываемых при определении текущего социального рейтинга граждан, в их непосредственной связи с защитой прав и охраняемых законом интересов личности. Научную новизну исследования определяют предложения автора, направленные на совершенствование правового обеспечения рассматриваемого в работе социального рейтингования применительно к действующему китайскому законодательству, а также к законодательному регулированию аналогичных видов рейтингов в других странах, внедривших элементы такой системы и продолжающих их дальнейшее развитие. Автор приходит к выводу о том, что возникает объективная необходимость более подробно исследовать основы правового обеспечения указанной системы социального рейтингования во взаимодействии с правами человека, а также противодействия коррупции и актам терроризма, иных преступлений и профилактики правонарушений.
В данной статье рассмотрены основные причины разработки и внедрения Общего регламента по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) Европейского союза, заменившего собой Директиву 95/46/ЕС (Data Protection Directive), принятую в 1995 г., выявлена актуальность применения данного регламента в российской практике. Методология работы основана на сравнительном анализе GDPR и Федерального закона № 152 «О персональных данных», благодаря чему были сделаны выводы об общих чертах и различиях основных положений. Научную новизну исследования определяют предложения авторов, направленные на совершенствование законодательства, регулирующего проблемы защиты и обработки персональных данных. Возможность применения требований GDPR рассмотрена на конкретных примерах, что позволило выявить определенные критерии, которые показывают, что деятельность организации осуществляется в сфере действия GDPR. В заключение предлагаются пять этапов внедрения принципов GDPR в деятельность организации для наиболее эффективной работы с данными и соблюдения законодательства. Также в работе были рассмотрены некоторые спорные решения, связанные с обработкой персональных данных в российской и зарубежной практике на примере таких организаций, как «ВКонтакте», Facebook, Google, ICANN и EPAG.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Данная статья является исследованием правовых форм преобразования коммерческих организаций согласно положениям Закона Великобритании «О компаниях» 2006 г., который играет роль образца для развития норм корпоративного права для бывших колоний Великобритании и некоторых правопорядков, относящихся к континентально-правовой семье. Также данное исследование затрагивает такой типично континентальный правопорядок, как Испания, где правовой режим коммерческих организаций движется в сторону унификации. Проанализированы основные акты, регулирующие вопросы создания и реорганизации юридических лиц, их статуса, Великобритании и Испании. Также исследуется введение в гражданское законодательство институтов индемнити, принципа эстоппель, институтов договора счета эскроу и опционного договора как пример диффузии норм англосаксонского права в российское гражданское законодательство. Авторы рассмотрели гражданско-правовую ответственность юридических лиц, которые отвечают своим собственным имуществом по обязательствам, возникшим в силу деятельности его органов и представителей, и пришли к выводу о том, что слияние коммерческих компаний по законодательству Испании нельзя рассматривать в качестве преобразования, поскольку оно возможно исключительно между коммерческими обществами, правовой режим которых унифицирован.
В статье рассматриваются особенности наследования имущества с помощью новеллы гражданского права – наследственного договора на основе положений вступающего в силу 1 июня 2019 г. Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации». Авторами проводится сравнительный анализ с известными механизмами распоряжений наследственным имуществом (завещаниями), а также договором пожизненного содержания с иждивением, исследуется проблема влияния наследственных договоров на стабильность наследственных отношений в семье. В статье исследуются преимущества новой формы гражданско-правовых договорных отношений, выступающей одновременно в качестве нового вида основания наследования наряду с завещанием и наследованием по закону, а также возможные правовые риски, прежде всего связанные с отказом наследодателя от такого договора. Также авторы отмечают, что возможна исключительно нотариальная форма. При этом ни приравниваемая к нотариальной, ни закрытая форма, ни простая письменная форма как при чрезвычайном завещании при совершении наследственного договора недопустимы. Кроме того, в обязанности нотариуса входит видеофиксация порядка заключения наследственного договора.
Авторы данной статьи подвергают системному и глубокому анализу современное состояние института представительства в отечественном гражданском праве, нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения, как связанные с представительством, так и формирующие нормативно-правовую базу для создания и предъявления документов или актов, управомочивающих других лиц на осуществление представительских функций в интересах соответствующих граждан, юридических лиц и органов публичной власти. В статье авторами применяются такие общенаучные методы, как анализ, синтез, сравнение, дедукция, а также ряд частнонаучных методов: анализ теоретических и нормативно-правовых источников, сравнение, обобщение, анализ документов, логический метод, метод системного анализа, исторический метод, метод технико-юридического анализа и др. В работе рассмотрены не только необходимые нормативно-правовые акты, решения судебной практики, но и обширный теоретический материал, представленный работами ученых-юристов. Результатом данной статьи стали обоснованные и вполне конкретные авторские предложения по внесению изменений в нормативно-правовую базу Российской Федерации, целью которых является совершенствование законодательства, регулирующего непростое пространство правоотношений, связанных с представительством и документами, из которых проистекает управомочивание одних лиц другими на совершение юридических значимых действий. Указанные предложения представляют собой авторские пункты новизны, несущие в себе ценность с точки зрения не только теории и науки гражданского права, но и практики правоприменения.
В статье автором определены основные подходы к современному восприятию философско-правовой категории безопасности, осуществляемому на уровне общественного сознания, на основе рассмотрения мнений отечественных исследователей, проанализирована правовая природа безопасности как нематериального блага, а также сформулированы предложения относительно совершенствования российского гражданского законодательства. Актуальность данной статьи определяется выявленными автором возможностями отнесения, в частности, образовательных организаций, обучающихся, их родителей (законных представителей), а также лиц, осуществляющих сотрудничество с такими организациями на основании трудового или гражданско-правового договора, к субъектам обладания нематериальных благ и одновременно к субъектам обеспечения безопасности в целом и обеспечения безопасности в части защиты материальных и, что немаловажно, нематериальных благ в том числе. Данный подход позволяет определить, что перечисленные субъекты образовательной деятельности одновременно могут выступать в качестве субъектов обладания нематериальными благами и объектов защиты таких благ и обеспечения безопасности от неблагоприятных влияний по широкому кругу вопросов, что предусмотрено сущностью понятия «безопасность».
Статья посвящена изучению исторических, этнокультурных и правовых аспектов договора найма, заключаемого при строительстве жилища у народов, проживающих на территории Республики Мордовия, в частности у мордовского, русского и татарского населения данного региона. Основой статьи послужили опубликованные и полевые материалы, собранные автором статьи во время этнографических экспедиций в отдаленных районах Мордовии. Рассмотрение данного вопроса определено автором в хронологическом порядке и охватывает вторую половину XIX в. и заканчивается современным периодом. Особенность обычая взаимопомощи, тем более в период экономической стагнации деревенского уклада жизни, осложненной достаточно тяжелой демографической ситуацией, а также продолжающейся урбанизацией, заключается в том, что он сформировал у народов Мордовии целый комплекс морально-этических ценностей и правил поведения, а межличностные договорные связи стали спасательным кругом для сельчан и надежной точкой опоры. Это альтернативный законодательному способ правового регулирования, заключающийся в выборе приемлемых и привычных средств решения проблем, а также компенсация отсутствия иных, более предпочтительных и эффективных приемов регулирования повседневных вопросов сельского быта, в том числе связанного со строительством.
ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются граждане Российской Федерации – участники программы так называемой дачной амнистии, связанные с нарушением их прав в равном доступе к основным видам социальных услуг. Защита прав и свобод граждан является основой существования любого демократического государства, поэтому очень важно обеспечить не только бесперебойное выполнение гражданами обязанностей, связанных с реализацией права собственности на земельные участки, но и поддержку граждан со стороны государства в лице его органов при реализации гражданами своих вещных прав. Примерами реализации таких вещных прав может являться получение гражданами-собственниками земельных участков, а также находящихся в их пределах объектов индивидуального жилищного строительства: кадастрового и почтового адресов, регистрационной отметки по месту жительства, доступа к основным видам энергоресурсов, необходимых для обеспечения нормальных условий проживания. Для решения указанных выше проблем предлагается поставить деятельность правления садоводческого или огороднического некоммерческого объединения под контроль органов муниципальной власти, что позволит урегулировать нередко возникающие конфликтные ситуации между членами такого объединения в связи с установлением чрезвычайно высоких тарифов на услуги и, соответственно, повышением размера целевых взносов.
В представленной статье автором предпринята попытка проанализировать наиболее важные вопросы и актуальные проблемы, возникающие при применении таких способов обеспечения исполнения обязательств, существующих в гражданском праве, как банковская гарантия и поручительство. Автором была поставлена цель решить следующие научные задачи: анализ генезиса правоотношений, возникающих в сфере правового регулирования института поручительства и банковской гарантии в законодательстве и правоприменительной практике Российской Федерации; исследование регламентации данных обеспечительных способов в современном российском праве, включая специфику правового статуса субъектов; характеристика особенностей применения данных способов в сфере государственных закупок; анализ проблем в данной правовой сфере, актуальных материалов судебной практики и формирование предложений, направленных на совершенствование законодательства, регулирующего поручительство и банковскую гарантию в современном гражданском обороте. Автор уделяет внимание случаям выдачи поддельных документов в данной сфере. Также рассматривается случай коллизии норм в положениях Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона № 395-ФЗ «О банках и банковской деятельности», которые будут и в дальнейшем способствовать возникновению риска материальных потерь, неисполнения государственного (муниципального) контракта.
Статья посвящена актуальному на настоящий момент вопросу, касающемуся разработки новой редакции базисов поставки «Инкотермс», которая должна увидеть свет и официально вступить в силу в 2020 г. Упомянутая редакция станет девятым по счету изданием международных коммерческих терминов. Анализируя предложения как отечественных, так и западных специалистов, автор приходит к выводу о том, что необходимо внесение ряда доработок, касающихся как создания новых терминов, так и изъятия базисов, утративших свою актуальность. В статье также рассматриваются основные проблемы, которые вызваны рядом недостатков самой последней на сегодняшний день редакции. Так, многие контрагенты включают в условия договора модифицированные термины, смысл которых может отличаться от официального толкования, а также быть не до конца понятным для самих сторон договора. Более того, до сих пор существует много споров касательно объема страхования, которое обязывают обеспечить некоторые базисы. В связи с большим количеством редакций «Инкотермс», недостаточным уровнем информирования участников международной торговли, ряд контрагентов и вовсе неправильно выбирают термин, который может сделать условия договора кабальными для одной из сторон.
В статье рассмотрены отдельные проблемы правового регулирования инвестиционной деятельности в Российской Федерации. Автор указывает на комплексный характер инвестиционных отношений, необходимость учета данного фактора в целях развития инвестиционного законодательства. В статье отражены вопросы государственного регулирования инвестиционной деятельности, рассмотрены актуальные проблемы совершенствования форм и методов государственного регулирования в данной сфере. Статья содержит предложения по дальнейшему развитию источников правового регулирования инвестиционной деятельности в рамках процесса цифровизации российской экономики. Автором статьи высказывается позиция в отношении понятия инвестиций и инвестиционной деятельности. Недостатки действующего инвестиционного законодательства, по мнению автора статьи, негативно сказываются на развитии инвестиционного процесса в целом в России. Автор отразил позицию в отношении развития в Российской Федерации венчурных инвестиций, подчеркнул роль технопарков, бизнес-инкубаторов в поддержке инновационных проектов. В статье выделяется значение договорных конструкций для осуществления инвестиционной деятельности, отмечаются преимущества концессионных соглашений. Автор также приходит к выводу о необходимости расширить участие представителей предпринимательского сообщества в подготовке решений органов государственной власти, связанных с регулированием инновационной сферы.
Данная статья посвящена анализу взаимозависимости деятельности центральных банков (ЦБ). Эта взаимозависимость обусловлена не только влиянием состояния международной финансовой системы на деятельность центральных банков, но также и влиянием действий ЦБ одних стран на ведение денежно-кредитной политики других стран. Соответственно, есть необходимость исследовать новое направление в международном валютном праве – ведение международной денежно-кредитной политики. Данное направление требует также принятия практических мер международным сообществом, а точнее – создания как общих правил ведения денежно-кредитной политики ЦБ государств, так и правил их взаимодействия на межправительственном уровне. Ввиду этого в статье используется дедуктивный метод исследования. Существование международной денежно-кредитной политики и отсутствие ее осмысления, а также формирования правовой базы требует разработки концепции регулирования указанной сферы. Автор статьи приходит к заключению, что правила осуществления международной денежно-кредитной политики способны найти баланс между независимостью ЦБ в ведении монетарной политики, с одной стороны, и созданием условий для предотвращения дестабилизации мировой финансовой системы, с другой, через гармонизацию правовых и валютных режимов в рамках национальной юрисдикции.
В данной статье автором предпринята попытка рассмотрения вопросов, связанных с реализацией политики экономического и социального развития Монголии. Устойчивое развитие территории современных государств на сегодняшний день одна из ключевых задач, стоящих перед человечеством. Монголия – уникальная страна с самобытной культурой, историей и социально-экономической спецификой развития. Устойчивое развитие территории страны требует активных мер со стороны государственного аппарата, а также реализации последовательной эффективной политики поддержания сбалансированного развития с учетом главных направлений устойчивости: экономики, социальной сферы и сохранения окружающей среды. Автор справедливо соглашается с тем, что, согласно Всемирной стратегии охраны природы, устойчивым является такое развитие, которое обеспечивает реальное улучшение качества жизни людей и в то же время сохраняет природное разнообразие Земли. Благодаря стремлению к балансу ключевых составляющих, возможно дальнейшее развитие и процветание страны, повышение благосостояния ее населения при сохранении окружающей среды для будущих поколений. В статье затронуты вопросы перехода Монголии на устойчивое развитие, определен ряд документов, проведена оценка их реализации, сделаны авторские выводы и даны рекомендации по данному вопросу.
В настоящее время в связи с высоким уровнем конкуренции в предпринимательской среде фирмы вынуждены улучшать количественные и качественные показатели своей деятельности, что требует дополнительных финансовых ресурсов. Одним из основных источников финансирования деятельности организаций являются инвестиции. Привлекая инвестиционные ресурсы, предприятия внедряют в свою производственную деятельность инновационные технологии, расширяют ассортимент продукции, увеличивают объемы производства. Данная статья посвящена анализу путей повышения инвестиционной привлекательности предприятия в современных условиях. Предприятию путем учета внешних факторов инвестиционной привлекательности и воздействия на внутренние необходимо оптимизировать данный показатель, а государство должно создавать все необходимые условия для эффективного функционирования рыночных механизмов, что позволит повысить конкурентоспособность всей экономики страны. В настоящее время не существует единой методики оценки инвестиционной привлекательности компании, которая содержала бы общепринятый перечень показателей и позволяла однозначно охарактеризовать полученные результаты. Преимуществом метода оценки, предложенного авторами в статье, является комплексный подход к исследованию инвестиционной привлекательности предприятия, учет как внутренних факторов, так и факторов внешней среды.